Библиотека
|
ваш профиль |
Право и политика
Правильная ссылка на статью:
Ганева Е.О.
Оспаривание сделок должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)
// Право и политика.
2024. № 11.
С. 63-76.
DOI: 10.7256/2454-0706.2024.11.72282 EDN: KPPNSC URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=72282
Оспаривание сделок должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)
DOI: 10.7256/2454-0706.2024.11.72282EDN: KPPNSCДата направления статьи в редакцию: 09-11-2024Дата публикации: 21-11-2024Аннотация: Внимание данной работы направлено на выявление правовых проблем оспаривания сделок должника в процедуре банкротства. Рассмотрены вопросы, связанные с определением понятия сделки, подлежащей оспариванию в рамках дела о банкротстве; выявлены особенности оспаривания таких действий, как отказ от иска и заключение мирового соглашения; определена специфика оспаривания цепочки сделок при банкротстве. Также автором рассмотрен вопрос о том, каким образом должен действовать суд, если в рамках дела о банкротстве предъявляется требование о признании договора недействительным в целом, а в ходе рассмотрения будет установлено, что недействительными являются лишь отдельные действия по исполнению договора. В статье также освещена проблема двойной квалификации сделок, оспариваемых в банкротстве по специальным банкротным основаниям и общим нормам Гражданского кодекса Российской Федерации о признании сделок недействительными. В работе использованы методы формальной логики (анализ, синтез, дедукция, индукция), системного исследования и технико-юридического анализа, диалектический и формально-юридический методы, позволившие автору выявить теоретические и практические правовые проблемы, связанные с оспариванием сделок должника, и сложившиеся подходы к их разрешению. Сделан вывод о том, что расширительное толкование сделки не должно применяться в случаях, не связанных с банкротством, то есть возможность оспаривания действий, предусмотренная Законом о банкротстве, не должна распространяться на правоотношения, которые не осложнены банкротством. Оспаривание цепочки сделок требует определенного подхода (двойной квалификации). Также, оспаривая то или иное действие по исполнению договора, нельзя ограничиваться только оценкой конкретного исполнения без охвата всего правоотношения между сторонами. Если сделка обладает признаками недействительности по специальным банкротным основаниям, то ее квалификация по ст. ст. 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации недопустима. Однако двойная квалификация сделок при оспаривании в банкротстве допускается, если применяются специальные нормы, предусмотренные Законом о банкротстве, и положения ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ключевые слова: банкротство, оспаривание сделок, должник, кредитор, недействительность сделок, конкурсная масса, подозрительные сделки, сделки с предпочтением, взаимосвязанные сделки, притворные сделкиAbstract: In this article, the focus is directed to identifying legal concerns of challenging of the debtors transactions in bankruptcy proceedings. The issues of definition of transaction which is subjected to challenging in bankruptcy, the particularities of such acts as abandonment of a claim and conclusion of an amicable agreement are identified and addressed; the specificity of challenging of a chain of transactions in bankruptcy and particular acts on the implementation of the contract are determined. The problem of dual qualification of transactions, which are challenging under special bankruptcy grounds and in accordance with general rules of Civil Code of the Russian Federation about invalidity of transactions is highlighted in the article. Methods of formal logic (analysis, synthesis, deduction, induction), methods of systematic research and technical-legal analysis, dialectical and formal-legal methods make it possible to the author to identify theoretical and practical legal problems related to challenging of debtors transactions and the existing approaches to their resolution. It's concluded that broad interpretation must not be applied in cases which are not connected to bankruptcy. The opportunity of challenging of acts that are provided by Bankruptcy Law must not be applied to legal relations which are not complicated by bankruptcy. Challenging of a chain of transactions requires a certain approach (dual qualification). We mustn't limit to an assessment of particular execution without the scope of the whole legal relations between parties during challenging acts of execution of the contract. If the transaction has signs of the invalidity under special bankruptcy grounds, its qualification by articles 10, 168 of Civil Code of The Russian Federation is unacceptable. But dual qualification during challenging in bankruptcy is acceptable if we apply provisions of Bankruptcy Law and article 170 of Civil Code of the Russian Federation. Keywords: bankruptcy, challenging of transactions, debtor, creditor, invalidity of transactions, bankruptcy estate, suspect transactions, transactions with preference, linked transactions, sham transactionsДействующее российское законодательство предоставляет кредиторам достаточно широкий инструментарий для защиты своих прав и законных интересов в делах о банкротстве, к которому, в частности, можно отнести оспаривание сделок. Категория споров по оспариванию сделок в банкротстве является одной из самых сложных категорий наравне со спорами о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков с контролирующих должника лиц. Направленное на достижение максимально возможного справедливого удовлетворения требований кредиторов оспаривание сделок должника имеет целью «возвращение в состав конкурсной массы той ценности, которая вышла из имущества должника при наличности указанных в законе условий» [1, с. 271]. Будучи действенным способом возврата в конкурсную массу того имущества, которое может быть реализовано для удовлетворения требований кредиторов, оспаривание сделок направлено на защиту именно их интересов [2, с. 416]. Несмотря на неоспоримую значимость данного института, позволяющего возвратить активы должника, пополнить конкурсную массу, устранить проблемы, связанные с нарушением принципа пропорциональности и соразмерности удовлетворения требований кредиторов, все же существует разрозненность правового материала, что порождает актуальные теоретические и практические вопросы оспаривания сделок должника. Отдельные аспекты оспаривания сделок должника становились предметом исследования в работах А. Н. Левушкина, Р. К. Лотфуллина, Р. Т. Мифтахутдинова, Е. Д. Суворова, А.И. Шайдуллина, И. М. Шевченко и др. Однако тема оспаривания сделок в банкротстве является многоаспектной и требует дальнейшего изучения с учетом современного состояния законодательства, постоянно меняющихся подходов в практике его применения, и существующих проблем в рассматриваемой сфере. Об актуальности рассматриваемой темы свидетельствует и наблюдаемый в последние годы рост числа заявлений о признании сделок должника недействительными. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) [3], в 2021 г. арбитражными судами было рассмотрено 14 143 заявления о признании сделок должника недействительными, из которых доля удовлетворенных заявлений составила 45%; за 2022 г. арбитражными судами было рассмотрено 16 747 заявлений о признании сделок должника недействительными, из них 47% удовлетворено; за период январь-июнь 2023 г. было рассмотрено 8 273 заявления, из них доля удовлетворенных - 43%. Статистические данные свидетельствуют о том, что количество дел, связанных с оспариванием сделок в рамках процедуры банкротства, растет. Вместе с тем наблюдается и рост количества удовлетворенных заявлений о признании сделок должника недействительными (за период 2019–2022 гг. доля удовлетворенных заявлений из числа рассмотренных судами увеличилась на 5%), что свидетельствует о значимости данного института в банкротстве [4]. По свидетельству Г. Ф. Шершеневича, «вопрос о силе юридических действий, отчуждений и сделок, совершенных несостоятельным должником до открытия конкурсного процесса, составлял «больное место» русского дореволюционного законодательства» [1, с. 287]. Г. Ф. Шершеневич, описывая неудовлетворительное положение, в котором находилось в тот момент законодательство, отмечал, что «возможны такие явления, которые давно предусмотрены иностранными законодательствами и которые способны подорвать добрую веру в гражданском, особенно в торговом, обороте. … законодательство не препятствует дарственному отчуждению имущества накануне объявления несостоятельности. … практика сумела воспользоваться этой брешью – редкое конкурсное дело в нашем быту лишено уголовного оттенка» [1, с. 287]. В настоящее время возможность оспаривания сделок должника в рамках дел о банкротстве предусмотрена ст. 61.1 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве). Могут быть признаны недействительными сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника: - по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (ст. 61.2, ст. 61.3 и иные содержащиеся в Законе о банкротстве основания); - по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (Гражданским кодексом РФ или законодательством о юридических лицах) (П. 17 Постановления Пленума ВАС №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"» (далее – ПП ВАС №63)). По специальным основаниям могут быть признаны недействительными: а) подозрительные сделки с неравноценным встречным предоставлением (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве); б) подозрительные сделки, совершенные с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве); в) сделки с предпочтением (ст. 61.3 Закона о банкротстве); г) сделки, совершенные в процедуре банкротства с нарушением банкротного законодательства (абз. 2 п. 1 ст. 66, п. 5 ст. 82, абз. 7 п. 4 ст. 83 Закона о банкротстве) [5, с. 27]. Какие сделки могут оспариваться в делах о несостоятельности (банкротстве)?Закон о банкротстве расширительно толкует понятие «сделка» по сравнению с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), закрепляя возможность оспаривать любые действия лиц, которые повлекли либо могли повлечь уменьшение имущественной массы должника, либо увеличение каких-либо обязательств на стороне должника. «По смыслу ст. 61.1 Закона о банкротстве перечень юридических действий, которые могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве, не ограничен исключительно понятием «сделки», предусмотренным ст. 153 ГК РФ» (абз. 11, п. 19 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ №3 (2021)). При этом при оспаривании сделок по специальным основаниям не имеет значения отраслевая принадлежность таких сделок, так как Закон о банкротстве «распространяет применение своих постулатов для оспаривания действий, направленных на исполнение обязанностей, возникающих почти во всех отраслях права, включая гражданскую, трудовую, семейную, а также налоговую, таможенную и прочие» [6]. Так, по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут оспариваться: - действия, направленные на исполнение договора (наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), а также действия по прекращению обязательства (зачет, соглашение о новации, предоставление отступного и др.); - банковские операции (списание банком денежных средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента)); - действия в ином отраслевом законодательстве (выплата заработной платы, брачный договор, соглашение о разделе общего имущества супругов, уплата налогов, сборов и таможенных платежей, перечисление взыскателю в исполнительном производстве денежных средств); - действия, совершенные другими лицами (сделанное кредитором заявление о зачете); - действия по исполнению судебного акта (определение об утверждении мирового соглашения). По мнению Е.Д. Суворова, «оспариванию могут подвергаться все виды актов и действий, которые: 1) если речь идет об оспаривании фраудаторных или неравноценных сделок – влекут уменьшение конкурсной массы; 2) если речь идет об оспаривании преимущественного удовлетворения – влекут индивидуальное удовлетворение» [7, с. 43]. Таким образом, в целях защиты кредиторов от недобросовестного поведения должника и части его контрагентов, а также в целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности удовлетворения требований всех кредиторов потенциально могут оспариваться любые юридические факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 декабря 2017 г. № 305-ЭС17-12763(1,2) по делу № А40-698/2014). Здесь важно отметить, что возможность оспаривания действий, предусмотренная Законом о банкротстве, не должна распространяться на правоотношения, которые не осложнены банкротством. Так, не согласившись с позицией суда округа о допустимости разрешения корпоративного спора путем оспаривания платежей, мотивированной ссылкой на положения Закона о банкротстве, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда отметила, что «оспаривание платежей, совершенных в безналичной форме, в качестве самостоятельных сделок допускается законодательством о банкротстве (п. 3 ст. 61.1 Закона о банкротстве) в связи со специальными основаниями оспаривания таких сделок» (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 5 сентября 2023 г. № 309-ЭС23-8899 по делу № А60-23945/2021). В рамках специальных банкротных оснований возможно оспаривание таких действий, как отказ от иска и заключение мирового соглашения, поскольку такие действия, вероятно, могут негативно повлиять на конкурсную массу и, как следствие, на имущественные права кредиторов. Очевидно, что отказ от иска объективно влияет на состояние конкурсной массы должника в ущерб интересам его кредиторов, поэтому такое действие может быть оспорено по банкротным правилам с соблюдением процессуальной формы. Оспаривание отказа от иска должно осуществляться через обжалование судебного акта, которым был принят отказ от иска. При этом суды при оценке этого судебного акта обязаны проверить отказ от иска на предмет его соответствия специальным нормам Закона о банкротстве, а не ограничиваться лишь формальной проверкой отказа от иска на предмет соблюдения требований процессуального законодательства (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда № 305-ЭС21-1766(1,2) по делу № А40-193248/2018). В части оспаривания мирового соглашения позиция схожая, мировое соглашение можно оспорить только путем оспаривания судебного акта, которым утверждено мировое соглашение, а операции по исполнению мирового соглашения возможно оспаривать самостоятельно путем оспаривания сделки в рамках дела о банкротстве. Далее рассмотрим вопрос о том, каким образом должен действовать суд, если в рамках дела о банкротстве предъявляется требование о признании договора недействительным в целом, а в ходе рассмотрения будет установлено, что недействительным является не в целом договор, а отдельные его части, действия по исполнению этого договора? Ответ на данный вопрос содержится в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.12.2021 № 305-ЭС21-18487 по делу № А40-259314/2019, где отмечается, что в случае, если суд установит, что оснований для признания договора в целом недействительным не имеется, то суд должен перейти к проверке конкретных действий по исполнению этого договора. Так, конкурсный управляющий обратился с заявлением о признании недействительным договора в целом. Суды отказали в удовлетворении заявленных требований, отметив, что в целом договор не обладает признаками недействительности. Однако, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда, исправляя ошибки, допущенные судами нижестоящих инстанций, указала, что отдельные действия по исполнению договора обладали признаками недействительности, при рассмотрении дела необходимо было выявить эти действия и, соответственно, признать недействительными не в целом договор, а действия по его исполнению согласно ст. 61.2 или ст. 61.3 Закона о банкротстве. Таким образом, суд может признать конкретные действия недействительными, если будет установлено наличие оснований для этого. Интересным также видится рассмотрение вопроса об особенностях оспаривания цепочки сделок в рамках дела о банкротстве. Оспаривание цепочки сделок в рамках процедуры банкротства является важным механизмом защиты интересов кредиторов и борьбы с недобросовестными действиями должника. В цепочке сделок оспариваются не все сделки как самостоятельные элементы цепочки, а определяется единая сделка, прикрываемая цепочкой последовательно совершенных сделок, и подлежит оспариванию. Судебная практика, называя признаки цепочки сделок, указывает, что такие сделки должны быть объединены единой целью, умыслом на вывод ликвидных активов должника; должны быть направлены на причинение вреда имущественным правам кредиторов; должны лишать возможности кредиторов погасить требования за счет спорного имущества. Кроме того, должна быть установлена аффилированность и заинтересованность между должником и конечными приобретателем (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31 июля 2017 г. № 305-ЭС15-11230 по делу № А40-125977/2013). Цепочка сделок включает в себя последовательность нескольких взаимосвязанных сделок, которые могут привести к ухудшению финансового состояния должника, сокрытию его активов. Так, должник может передать свои активы третьему лицу через ряд сделок, которые, на первый взгляд, могут показаться законными. Однако «в таких цепочках сделок цель будет нарушать правовой принцип совершения сделок, а именно принцип незлоупотребления правом, предусмотренный ст. 10 ГК РФ» [8]. Иллюстративным примером может быть следующая ситуация. Должник передает ликвидное имущество другому юридическому лицу, формально неаффилированному и не взаимосвязанному с должником. В дальнейшем это юридическое лицо реализует переданное имущество бенефициару, который фактически заинтересован в его получении. Такое последовательное совершение нескольких сделок осуществляется для того, чтобы в случае оспаривания сделки, совершенной должником, оспаривалась первоначальная сделка. И как правило, у юридического лица, который приобретает имущество по первоначальной сделке, отсутствует какое-либо иное имущество. Поэтому, даже в случае признания этой сделки недействительной, в последующем с этого юридического лица невозможно будет что-либо получить, а бенефициар при этом остается с имуществом. В данном случае необходимо квалифицировать совокупность двух сделок как единую сделку. Таким образом, оспаривание цепочки сделок позволяет сразу же привлечь в качестве ответчика в дело о банкротстве конечного приобретателя [9]. Представляется, в данном случае речь идет о двойной квалификации, а именно: сначала определяется цепочка сделок, эта цепочка должна быть квалифицирована как притворная сделка, которая прикрывает единую сделку по выводу активов, а далее уже к прикрываемой сделке применяются положения ст. ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. Последствия недействительности применяются к прикрываемой сделке, то есть к той сделке, которая действительно была направлена на вывод активов. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ в Определении от 27 августа 2020 г. № 306-ЭС17-11031(6) по делу № А65-27171/2015 указала на то, что «суды не исследовали вопрос о том, являлись ли сделки притворными, возможно прикрывающими по сути одну реально совершенную сделку - вывод актива должника в пользу бенефициара как конечного собственника, фактического выгодоприобретателя и непосредственного участника рассматриваемой взаимосвязанной цепочки сделок». Суды не исследовали вопрос, являлись ли эти сделки притворными и, возможно, прикрывающими одну единую сделку. То есть, в данном случае суды применили последствия недействительности для первоначальных сделок путем взыскания денежных средств с контрагентов, а не установили, что это единая сделка, которая прикрывает сделку по выводу имущества. Таким образом, последствия недействительности необходимо применять к прикрываемой сделке и возвращать имущество в конкурсную массу, а не взыскивать с контрагентов денежные средства. Необходимо отметить, что, оспаривая то или иное действие по исполнению договора, нельзя ограничиваться только оценкой этого конкретного исполнения без охвата всего правоотношения между сторонами. Правовая позиция Верховного Суда РФ сводится к тому, что «в ситуации, когда одна расходная операция привела к предпочтительному получению обществом остатка по его счету, последующая операция, на основании которой на этот же счет поступила денежная сумма из внешних источников, пополнившая корреспондентский счет банка, а значит и конкурсную массу, устраняет данное предпочтение на поступившую сумму» (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-3388 (7) по делу № А40-234427/2020). Так, банк был признан несостоятельным (банкротом), и в ходе рассмотрения заявления о несостоятельности установлено, что со счета в этом банке, принадлежащего организации, за несколько дней до введения временной администрации и лишения лицензии банка были перечислены денежные средства. Конкурсный управляющий оспорил только это перечисление, указав, что оно обладает признаками сделки, совершенной с предпочтением конкретному кредитору, поскольку осуществлено за несколько дней до даты введения временной администрации. Суды признали эту сделку недействительной. Однако, Верховный Суд РФ, расширив исследование этого взаимоотношения, установил, что после того, как была совершена сделка по перечислению со счета, эта же организация пополнила свой корреспондентский счет в последующем денежными средствами и, соответственно, она восполнила эту расходную сделку. Судам необходимо было оценивать в целом взаимоотношение сторон по совершению этих операций. Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г. приводит еще один пример. С валютного счета организации были перечислены денежные средства на счета этой же организации в других кредитных учреждениях. Банк был признан банкротом, а данная сделка оспаривалась как сделка, совершенная с предпочтением. Однако, Верховный Суд РФ указал, что «суды не учли поступление в спорный период на рублевый расчетный счет общества, используемый для покупки валюты, денежных средств из внешних источников, в том числе других кредитных организаций». Также Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ в Определении от 4 мая 2023 г. № 305-ЭС19-18803 (9, 16) по делу № А40-168513/2018, где конкурсным управляющим оспаривались платежи в пользу АЗС от должника, указала, что «вопреки выводам судов реальный характер отношений должника с клиентами, послуживших основанием для совершения платежей, свидетельствует об отсутствии вреда имущественным правам кредиторов». Суды первых трех инстанций, установили, что сделка совершена в отсутствии встречного предоставления. АЗС выставила счета, и по данным счетам банкротом были перечислены денежные средства. Суды признали сделки недействительными. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ, рассматривая это дело, установила, что в данном случае взаимоотношения носили очень сложный характер. Общество (банкрот) выдавало топливные карты. За эти топливные карты привлекало с контрагентов денежные средства. На топливные карты начислялись баллы, по топливным картам контрагенты заправлялись топливом на АЗС. За предоставленное топливо АЗС выставляла счета организации, которые должны были быть оплачены. Если оценить в целом, то говорить о том, что не было встречного предоставления, нельзя, поскольку встречным предоставлением являлось как раз-таки перечисление контрагентами, приобретающими топливные карты, денежных средств за них. Таким образом, в данном случае при определении признака вреда надо было оценить совокупный экономический эффект для должника от вступления в несколько юридических отношений, объединенных общей целью. В заключение рассмотрим один из спорных вопросов в сфере оспаривания сделок должника в делах о банкротстве, а именно вопрос о соотношении специальных оснований, предусмотренных Законом о банкротстве, и общих норм Гражданского кодекса РФ о признании сделок, которые можно квалифицировать как совершенные со злоупотреблением права [10], недействительными (ст. 10 и ст. 168 ГК РФ). И.М. Шевченко предлагает следующий способ разрешения соотношения оспаривания на основании ст. ст. 10, 168 ГК РФ и ст. 61.2, ст. 61.3 Закона о банкротстве: «иск, основанный на ст. 10 и 168 ГК РФ, может использоваться только в тех ситуациях, когда конкретная норма, позволяющая восстановить нарушенные права лица, отсутствует, однако поведение ответчика противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Если же такая норма, как в нашем случае, имеется (это ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве), то иск, основанный на ст. ст. 10, 168 ГК РФ, не подлежит применению» [11, с. 154]. В ПП ВАС №63 закреплена правовая позиция, согласно которой наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную, в том числе при рассмотрении требований кредитора. Таким образом, Высшим Арбитражным Судом РФ допускалась возможность общей квалификации недействительной сделки как по статьям 10, 168 ГК РФ, так и по специальным нормам Закона о банкротстве. В настоящее время Верховный Суд РФ отходит от этой позиции и указывает, что смешивать положения статей 10, 168 ГК РФ со специальными нормами об оспаривании сделок и применять их вместе нельзя. Так, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 6 марта 2019 г. № 305-ЭС18-22069 по делу № А40-17431/2016 было отмечено, что наличие схожих по признакам составов правонарушения не говорит о том, что совокупность одних и тех же обстоятельств может быть квалифицирована как по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, так и по ст. ст. 10, 168 ГК РФ. Квалификация сделки недействительной по ст. ст. 10, 168 ГК РФ возможна только в случае выхода обстоятельств ее совершения за рамки признаков подозрительной сделки. Таким образом, суд разграничивает, что, если сделка обладает признаками недействительности по специальным основаниям (банкротным), в частности по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, то ее квалификация по ст. ст. 10, 168 ГК РФ недопустима. Таким образом, ст. ст. 10, 168 ГК РФ применяются только при неприменимости банкротных оснований для оспаривания, закрепленных в главе III.1 Закона о банкротстве [12]. Связано это со специальным характером норм Закона о банкротстве, которые должны иметь приоритет перед общими нормами ГК РФ. В противном случае специальные составы оспаривания сделок, закрепленные в Законе о банкротстве, не будут иметь смысла, поскольку любую сделку можно оспорить по общим основаниям, предусмотренным ГК РФ. При этом в Законе о банкротстве содержится ряд ограничений на оспаривание сделки по специальным основаниям (ст. 61.2), в частности, она должна быть совершена в период подозрительности. Между тем судебной практикой допускается двойная квалификация сделок, оспариваемых в банкротстве по специальным банкротным основаниям и положениям ст. 170 ГК РФ о недействительности мнимых и притворных сделок, в частности, при оспаривании цепочки прикрываемых притворных сделок (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №1 (2021)). В заключение можно сделать следующие выводы. Обусловленная целями законодательства о банкротстве возможность оспаривать любые юридические факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника, предоставляет кредиторам механизм пополнения конкурсной массы за счет неправомерно отчужденного должником имущества. Примечательно, что в рамках дела о банкротстве недействительными могут быть признаны и отдельные действия по исполнению договора. При этом важное значение имеет то, что при оспаривании того или иного действия по исполнению договора нельзя ограничиваться только оценкой этого конкретного исполнения без охвата всего правоотношения между сторонами. Такое расширительное толкование понятия сделки при разрешении вопроса о допустимости ее оспаривания видится оправданным, однако такой подход не должен применяться в случаях, не связанных с банкротством. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) при оспаривании сделки, имеющей признаки недействительности по специальным банкротным основаниям и по ст. ст. 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, двойная квалификация не допускается. Однако при оспаривании цепочки сделок двойная квалификация допустима, если применяются специальные нормы, предусмотренные Законом о банкротстве, и положения ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сперва цепочка сделок должна быть квалифицирована как притворная сделка, прикрывающая единую сделку по выводу активов, после чего к прикрываемой сделке, направленной на вывод активов должника, должны применяться положения ст. ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. При этом последствия недействительности должны применяться к прикрываемой сделке. Очевидно, что правовое регулирование оспаривания сделок должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) требует дальнейшей работы по доктринальному осмыслению правил об оспаривании сделок должника с учетом достижений судебной практики в целях сбалансированной защиты интересов кредиторов и обеспечения стабильности гражданского оборота.
Библиография
1. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. 3-е изд. Москва: Статут, 2021. 477 с.
2. Телюкина М.В. Некоторые аспекты трансформационного воздействия конкурсного права на конструкцию юридического лица // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2018. №2. С. 415-423. 3. Статистический бюллетень Федресурса по банкротству. Итоги 2023 года. URL: https://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202023.pdf (дата обращения: 10.11.2024). 4. Законодательство о банкротстве: преемственность и новации : Монография / П.Р. Абдуллаева, Н.В. Бандурина, Ю.М. Воронина, И.В. Фролов; под. ред. С.А. Карелина – Москва: Юстицинформ, 2023. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 5. Лотфуллин Р.К. Оспаривание сделок при банкротстве. 2019. URL: https://bankruptcyclub.ru/2021/04/15/challenging-transactions/ (дата обращения: 10.11.2024). 6. Травина О.В. Оспаривание сделок. Недействительность сделок при банкротстве // Вестник арбитражной практики. №2. 2020. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 7. Суворов Е. Д. Проблемы реализации принципа равенства кредиторов несостоятельного должника: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 5.1.3. Суворов Евгений Дмитриевич. Москва, 2023. 52 с. 8. Левушкин А.Н. Оспаривание взаимосвязанных сделок при банкротстве: классификация и основания // Гражданское право. №3. 2024. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 9. Ларина А. Оспаривание цепочки сделок в банкротстве: главные советы. URL: https://pravo.ru/opinion/243115/ (дата обращения: 08.11.2024). 10. Гурылева К.И. Злоупотребление правом как основание для оспаривания сделок несостоятельного должника // Вестник арбитражной практики. 2021. № 6. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 11. Шевченко И. М. О некоторых проблемах оспаривания сделок по основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве // Вестник СПбГУ. 2014. № 4. С. 145-156. 12. Мифтахутдинов Р.Т., Шайдуллин А.И. Понижение в очередности (субординация) требований контролирующих должника или аффилированных с ним лиц в российском банкротном праве // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. №9. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». References
1. Shershenevich, G.F. (2021). Competitive process. 3rd ed. Moscow: Statute.
2. Telyukina, M.V. (2018). Some aspects of transformational effects of bankruptcy law on legal entity construction. Proceedings of Kazan University. Humanities Series, 2, 415-423. 3. Statistical bulletin of the Federal Resources Agency on bankruptcy. Results for 2023 [DX Reader version]. Retrieved from https://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202023.pdf 4. Karelina, S.A. (2023). Bankruptcy legislation: continuity and innovation. Monograph. Moscow: Justitsinform. Retrieved from the reference and legal system "ConsultantPlus". 5. Lotfullin, R.K. (2019). Challenging transactions in bankruptcy [DX Reader version]. Retrieved from https://bankruptcyclub.ru/2021/04/15/challenging-transactions/ 6. Travina, O.V. (2020). Challenging transactions. Invalidity of transactions in bankruptcy. Bulletin of arbitration practice, 2. Retrieved from the reference and legal system "ConsultantPlus". 7. Suvorov, E. D. (2023). Problems of implementing the principle of equality of creditors of an insolvent debtor. Abstract. dis. dr. legal Sciences: 5.1.3. Moscow. 8. Levushkin, A.N. (2024). Contestation of related transactions in bankruptcy: classification and grounds. Civil law, 3. Retrieved from the reference and legal system "ConsultantPlus". 9. Larina, A. Challenging the chain of transactions in bankruptcy: main tips [DX Reader version]. Retrieved from https://pravo.ru/opinion/243115/ 10. Guryleva, K.I. (2021). Abuse of law as a basis for challenging transactions of an insolvent debtor. Bulletin of arbitration practice, 6. Retrieved from the reference and legal system "ConsultantPlus". 11. Shevchenko, I. M. (2014). As to some problems of challenging the transactions of the grounds established under the law of bankruptcy. Bulletin of St. Petersburg State University, 4, 145-156. 12. Miftakhutdinov, R.T., Shaidullin, A.I. (2020). Decrease in priority (subordination) of the claims of the debtor’s controlling or affiliated persons in Russian Bankruptcy Law. Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation, 9. Retrieved from the reference and legal system "ConsultantPlus".
Результаты процедуры рецензирования статьи
В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.
Методология исследования в тексте статьи не раскрывается. Актуальность избранной автором темы исследования несомненна и обосновывается им следующим образом: "Действующее российское законодательство предоставляет кредиторам достаточно широкий инструментарий для защиты своих прав и законных интересов в делах о банкротстве, к которому, в частности, можно отнести оспаривание сделок. Направленное на достижение максимально возможного справедливого удовлетворения требований кредиторов оспаривание сделок должника имеет целью «возвращение в состав конкурсной массы той ценности, которая вышла из имущества должника при наличности указанных в законе условий» [1, с. 271]. Будучи действенным способом возврата в конкурсную массу того имущества, которое может быть реализовано для удовлетворения требований кредиторов, оспаривание сделок направлено на защиту именно их интересов [2, с. 416]. Несмотря на неоспоримую значимость данного института, позволяющего возвратить активы должника, пополнить конкурсную массу, устранить проблемы, связанные с нарушением принципа пропорциональности и соразмерности удовлетворения требований кредиторов, все же существует разрозненность правового материала, что порождает актуальные теоретические и практические вопросы оспаривания сделок должника. Об актуальности рассматриваемой темы свидетельствует и наблюдаемый в последние годы рост числа заявлений о признании сделок должника недействительными. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) [3], в 2021 г. арбитражными судами было рассмотрено 14 143 заявления о признании сделок должника недействительными, из которых доля удовлетворенных заявлений составила 45%; за 2022 г. арбитражными судами было рассмотрено 16 747 заявлений о признании сделок должника недействительными, из них 47% удовлетворено; за период январь-июнь 2023 г. было рассмотрено 8 273 заявления, из них доля удовлетворенных - 43%. Статистические данные свидетельствуют о том, что количество дел, связанных с оспариванием сделок в рамках процедуры банкротства, растет. Вместе с тем наблюдается и рост количества удовлетворенных заявлений о признании сделок должника недействительными (за период 2019–2022 гг. доля удовлетворенных заявлений из числа рассмотренных судами увеличилась на 5%), что свидетельствует о значимости данного института в банкротстве [4]". Дополнительно ученому необходимо перечислить фамилии ведущих специалистов, занимавшихся исследованием поднимаемых в статье проблем, а также раскрыть степень их изученности. Научная новизна работы проявляется в ряде заключений автора: "Таким образом, в целях защиты кредиторов от недобросовестного поведения должника и части его контрагентов, а также в целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности удовлетворения требований всех кредиторов потенциально могут оспариваться любые юридические факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 декабря 2017 г. № 305-ЭС17-12763(1,2) по делу № А40-698/2014). Здесь важно отметить, что расширительное толкование сделки не должно применяться в случаях, не связанных с банкротством, то есть возможность оспаривания действий, предусмотренная Законом о банкротстве, не должна распространяться на правоотношения, которые не осложнены банкротством"; "Необходимо отметить, что, оспаривая то или иное действие по исполнению договора, нельзя ограничиваться только оценкой этого конкретного исполнения без охвата всего правоотношения между сторонами"; "В ПП ВАС №63 закреплена правовая позиция, согласно которой наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную, в том числе при рассмотрении требований кредитора. Таким образом, Высшим Арбитражным Судом РФ допускалась возможность общей квалификации недействительной сделки как по статьям 10, 168 ГК РФ, так и по специальным нормам Закона о банкротстве. В настоящее время Верховный Суд РФ отходит от этой позиции и указывает, что смешивать положения статей 10, 168 ГК РФ со специальными нормами об оспаривании сделок и применять их вместе нельзя" и др. Таким образом, статья вносит определенный вклад в развитие отечественной правовой науки и, безусловно, заслуживает внимания потенциальных читателей. Научный стиль исследования выдержан автором в полной мере. Структура работы логична. Во вводной части статьи ученый обосновывает актуальность избранной им темы исследования. В основной части работы автор рассматривает особенности оспаривания сделок должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве), выявляет соответствующие проблемы и предлагает пути их решения. В заключительной части работы содержатся общие выводы по результатам проведенного исследования. Содержание статьи соответствует ее наименованию и не вызывает особых нареканий. Библиография исследования представлена 11 источниками (монографией, диссертационной работой, научными статьями, учебником, статистическими материалами). С формальной и фактической точек зрения этого вполне достаточно. Автору удалось раскрыть тему исследования с необходимой полнотой и глубиной. Апелляция к оппонентам имеется, но носит общий характер в силу направленности исследования. Научная дискуссия ведется автором корректно, положения работы обоснованы в должной степени и проиллюстрированы многочисленными примерами. Выводы по результатам проведенного исследования имеются ("Таким образом, категория споров по оспариванию сделок в банкротстве является одной из самых сложных категорий наравне со спорами о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков с контролирующих должника лиц. Правовое регулирование оспаривания сделок должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) требует дальнейшей работы по доктринальному осмыслению правил об оспаривании сделок должника с учетом достижений судебной практики в целях сбалансированной защиты интересов кредиторов и обеспечения стабильности гражданского оборота"), однако они носят общий характер и не отражают всех научных достижений автора, и потому нуждаются в уточнении и конкретизации. Интерес читательской аудитории к представленной на рецензирование статье может быть проявлен прежде всего со стороны специалистов в сфере гражданского права и арбитражного процесса при условии ее доработки: раскрытии методологии исследования, дополнительном обосновании актуальности его темы (в рамках сделанного замечания), уточнении и конкретизации выводов по результатам проведенного исследования.
Результаты процедуры повторного рецензирования статьи
В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.
Методология исследования. Методологический аппарат составили следующие диалектические приемы и способы научного познания: анализ, абстрагирование, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия, синтез, типология, классификация, систематизация и обобщение. Использовал автор такие методы научного познания как: формально-логический, сравнительно-правовой, историко-правовой и др. Применение современных методов научного познания позволило изучить сложившиеся подходы, взгляды на предмет исследования, выработать авторскую позицию и аргументировать ее. Актуальность исследования. Актуальность темы исследования, заявленной автором, не вызывает сомнения. Автор правильно отмечает, что «действующее российское законодательство предоставляет кредиторам достаточно широкий инструментарий для защиты своих прав и законных интересов в делах о банкротстве, к которому, в частности, можно отнести оспаривание сделок. Категория споров по оспариванию сделок в банкротстве является одной из самых сложных категорий наравне со спорами о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков с контролирующих должника лиц». Также можно согласиться с автором статьи, что «несмотря на неоспоримую значимость данного института, позволяющего возвратить активы должника, пополнить конкурсную массу, устранить проблемы, связанные с нарушением принципа пропорциональности и соразмерности удовлетворения требований кредиторов, все же существует разрозненность правового материала, что порождает актуальные теоретические и практические вопросы оспаривания сделок должника». Данный вопрос действительно требует дополнительных решений, к числу которых можно отнести новые доктринальные разработки в этой области, в целях совершенствования правового регулирования и правоприменительной практики в этой сфере банкротства. Научная новизна. Не подвергая сомнению важность проведенных ранее научных исследований, послуживших теоретической базой для данной работы, тем не менее, можно отметить, что в этой статье впервые сформулированы заслуживающие внимания положения: «Обусловленная целями законодательства о банкротстве возможность оспаривать любые юридические факты, которые негативно влияют на имущественную массу должника, предоставляет кредиторам механизм пополнения конкурсной массы за счет неправомерно отчужденного должником имущества. Примечательно, что в рамках дела о банкротстве недействительными могут быть признаны и отдельные действия по исполнению договора. При этом важное значение имеет то, что при оспаривании того или иного действия по исполнению договора нельзя ограничиваться только оценкой этого конкретного исполнения без охвата всего правоотношения между сторонами. Такое расширительное толкование понятия сделки при разрешении вопроса о допустимости ее оспаривания видится оправданным, однако такой подход не должен применяться в случаях, не связанных с банкротством. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) при оспаривании сделки, имеющей признаки недействительности по специальным банкротным основаниям и по ст. ст. 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, двойная квалификация не допускается. Однако при оспаривании цепочки сделок двойная квалификация допустима, если применяются специальные нормы, предусмотренные Законом о банкротстве, и положения ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сперва цепочка сделок должна быть квалифицирована как притворная сделка, прикрывающая единую сделку по выводу активов, после чего к прикрываемой сделке, направленной на вывод активов должника, должны применяться положения ст. ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. При этом последствия недействительности должны применяться к прикрываемой сделке». Автором по результатам написания статьи сделан ряд выводов и предложений, что указывает не только на важность этого исследования для юридической науки, но и определяет его практическую значимость. Стиль, структура, содержание. Тема раскрыта, содержание статьи соответствует ее названию. Соблюдены автором требования по объему материала. Статья написана научным стилем, использована специальная юридическая терминология. Статья структурирована. Материал изложен последовательно, грамотно и ясно. Замечаний по содержанию нет. Библиография. Автором использовано достаточное количество доктринальных источников. Ссылки на источники оформлены с соблюдением требований библиографического ГОСТа. Апелляция к оппонентам. По спорным вопросам заявленной тематики представлена научная дискуссия, обращения к оппонентам корректные. Все заимствования оформлены ссылками на автора и источник опубликования. Выводы, интерес читательской аудитории. Статья «Оспаривание сделок должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)» рекомендуется к опубликованию. Статья соответствует тематике журнала «Право и политика». Статья написана на актуальную тему, отличается научной новизной и имеет практическую значимость. Данная статья может представлять интерес для широкой читательской аудитории, прежде всего, специалистов в области гражданского права, предпринимательского права, а также, будет полезна для преподавателей и обучающихся юридических вузов и факультетов. |